Общие положения наследственного права

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Общие положения наследственного права». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Определения этого термина в законодательных актах нет. Но, пользуясь практическими и теоретическими выкладками, несложно определить, что призвание к наследству – это комплекс мер, нацеленных на формирования круга лиц, имеющих право претендовать на наследство и их последующее задействование в рамках дела по передаче имущества. Инициируется процесс в день гибели наследодателя.

Документы для подтверждения прав на получение наследства

Снова значение имеет способ наследования. Если имеется в виду завещательный порядок, то для призвания понадобится только паспорт. Возможно, потребуются еще документы, если передача имущества сопровождается специальными требованиями завещателя. Необходимо подтвердить, что все распоряжения и предписания выполнены. Ситуация иная, если основание для призвания – наследование по закону. Тогда нужно подтвердить родственную связь.

Для этого используются соответствующие справки, выписки, свидетельства. Когда же приходится обращаться в суд, к исковому заявлению прикладывают документацию, формирующую доказательную базу. Для признания недостойным нужны доказательства факта преступления. Восстановление пропущенных сроков потребует бумаги, указывающие на объективные уважительные причины. Чтобы точно определить список документации для призвания в вашем случае, обращайтесь к профессиональным юристам за бесплатной консультацией.

Отправляя бумаги письмом, позаботьтесь, чтобы это не были оригиналы. Лучше снять ксерокопии и заверить их у местного нотариуса. Такой документ обретает идентичную юридическую силу.

Общая информация о порядке наследования

Законодательно определено, что наследование может происходить по закону или по завещанию. При наличии зафиксированной последней воли умершего гражданина ситуация довольно проста. Имущественные права получат лица, указанные в тексте завещания. При этом не имеет значения являются ли они родственниками завещателю.

Когда наследование происходит по закону, все несколько сложнее. Тут будет действовать очередность, установленная гражданским законодательством, а также множество юридических нюансов.

Призванию к наследованию предшествует открытие наследственного дела. Это происходит в день смерти наследодателя – наследство открывается, а затем производятся действия, направленные на выявление правопреемников и имущественной массы. Датой открытия наследства будет биологическая смерть, установленная по медицинскому заключению и отраженная в свидетельстве о смерти. Если факт смерти человека устанавливается в судебном порядке, то датой открытия наследственного дела будет момент вступления в силу соответствующего решения суда.

Вступить в права наследования можно в течение полугода с момента открытия наследственного дела. Позже это сделать запрещено законодательно. Если не обратиться в нотариальную контору в установленный срок, имущество будет поделено между другими наследниками, а если их нет – станет выморочным (перейдет в собственность государства).

Из этого правила есть исключения. Если сроки принятия наследства были пропущены по уважительной причине, они могут быть восстановлены в судебном порядке. Эту причину нужно доказать документально. К примеру, предоставить справку из медицинского учреждения, где наследник, пропустивший срок, проходил длительное лечение.

Недостойные наследники

Назначение статуса недостойного наследника происходит исключительно по нормативу судебных разбирательств в отношении наследников из любой очереди, если они умышленно попирают права и интересы остальных фигурантов наследования (самого наследодателя и прочих претендентов на имущество). Истцами становятся исключительно наследники или их представители.

Предлагаем ознакомиться: Можно ли уволить инвалида за прогул

Подать подобное исковое заявление при жизни наследодателя невозможно, т. к. борьба за его имущество может происходить исключительно после смертельного исхода. Однако еще живой заявитель может выступить в суде с иными исками, например о лишении родительских прав, о взыскании алиментов. Из этого далее по букве закона может последовать и исключение физического лица из наследственной борьбы.

Имущество, включенное в перечень собственности, подлежащей наследованию, может стать выморочным и отойти к государству в случае, если:

  • нет наследников;
  • у всех преемников отсутствуют права наследования;
  • все преемники отстранены;
  • все выразили отказ принять имущество.

Исключение составляют выморочное жилье или земля, расположенные в пределах границ города или села. Такая недвижимость отойдет по наследованию в собственность того муниципального образования, где она расположена. Если местом ее расположения является субъект РФ – в собственность субъекта.

Список выморочных объектов, которые могут перейти в собственность государства, следующий:

  • жилье;
  • земельный участок с размещенными на нем зданиями, сооружениями;
  • доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества.

Имущество должно размещаться в перечне фонда жилья с социальным характером для предоставления людям.

Недостойные наследники

Назначение статуса недостойного наследника происходит исключительно по нормативу судебных разбирательств в отношении наследников из любой очереди, если они умышленно попирают права и интересы остальных фигурантов наследования (самого наследодателя и прочих претендентов на имущество). Истцами становятся исключительно наследники или их представители.

Предлагаем ознакомиться: Кассационные жалобы по административным делам: образец, срок подачи, КОАП РФ

Подать подобное исковое заявление при жизни наследодателя невозможно, т. к. борьба за его имущество может происходить исключительно после смертельного исхода. Однако еще живой заявитель может выступить в суде с иными исками, например о лишении родительских прав, о взыскании алиментов. Из этого далее по букве закона может последовать и исключение физического лица из наследственной борьбы.

К ним относятся:

  • лица, которые своими умышленными действиями пытались повлиять на волю наследодателя;
  • лица, которые проводили действия, результатом которой стало увеличение их доли в наследстве;
  • родители не имеют право на наследство от детей, в отношении которых они были лишены родительских прав;
  • особы, не выполнившие свои обязательства содержать наследодателя.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Суть процедуры призвания к наследованию

Юридический смысл призвания к наследованию заключается в подтверждении конкретному лицу его прав на наследство скончавшегося владельца собственности.

Основанием для признания такого права может стать установленное родство предполагаемого наследника и усопшего владельца имущества, распоряжение наследодателя на передачу наследства указанному в завещании лицу.

Особым статусом при установлении прав на наследство обладают лица, которые находились до смерти наследодателя на его иждивении. Они обладают теми же правами, что и наследники первой очередности, в независимости от степени родства. Кроме того, если такие претенденты не указаны в завещательном распоряжении наследодателя, оно должно быть скорректировано с обязательным выделением доли нетрудоспособных иждивенцев. Процедура призвания к наследованию возложена по закону на нотариуса, у которого заведено наследственное дело. В его обязанности входит:

  • выявление и розыск им возможных наследников;
  • оповещение найденных наследников об открытии дела в связи со смертью владельца наследства;
  • признание права на наследство лицами, которые заявили о нем самостоятельно;
  • проведение консультаций и требование документов от предполагаемых наследников для подтверждения их прав.

Лица, которые не могут быть призваны к наследованию

Не могут быть претендентами на часть наследства потенциальные преемники, умершие до открытия завещания, признанные судом недостойными или лишенные прав по другим причинам. Не призывается никто из наследников по закону (за исключением тех, кому положена обязательная доля), если вся собственность была завещана.

Читайте также:  Как рассчитать и удержать алименты

Воля наследодателя в вопросах наследования занимает одно из центральных мест. Поэтому не может призываться к наследованию никто из лиц, пытавшихся помещать волеизъявлению умершего или осуществлению норм закона относительно вопросов наследства. Такие наследники могут быть признаны судом недостойными (). Они лишаются прав только после решения судебного органа.

Если по закону в очереди наследования находится кто-либо из родителей, лишенных родительских прав, он теряет возможность получить долю имущества после своего ребенка.

Недостойные наследники лишаются даже права обязательной доли, предусмотренной законом.

Документы для подтверждения прав на получение наследства

Снова значение имеет способ наследования. Если имеется в виду завещательный порядок, то для призвания понадобится только паспорт. Возможно, потребуются еще документы, если передача имущества сопровождается специальными требованиями завещателя. Необходимо подтвердить, что все распоряжения и предписания выполнены. Ситуация иная, если основание для призвания – наследование по закону. Тогда нужно подтвердить родственную связь.

Для этого используются соответствующие справки, выписки, свидетельства. Когда же приходится обращаться в суд, к исковому заявлению прикладывают документацию, формирующую доказательную базу. Для признания недостойным нужны доказательства факта преступления. Восстановление пропущенных сроков потребует бумаги, указывающие на объективные уважительные причины. Чтобы точно определить список документации для призвания в вашем случае, обращайтесь к профессиональным юристам за бесплатной консультацией.

Отправляя бумаги письмом, позаботьтесь, чтобы это не были оригиналы. Лучше снять ксерокопии и заверить их у местного нотариуса. Такой документ обретает идентичную юридическую силу.

Принцип очередности призвания наследников к наследованию

Принцип очередности призвания наследников к наследованию означает, что родственники вышей степени родственности, имеют большие права на наследство. Более простым языком это означает, что чем ближе по родственности человек, то больше шансов у него получить наследство.

Если близких родственников у человека нет, то на наследование имеют право родственники следующей степени. При этом родственники следующей степени не имеют право наследованию по закону (только по завещанию), если перед ними есть родственники более высокой степени.

Разбирая очередность призвания наследников, мы сможем разделить каждый вид родственников на конкретные уровни, которые указаны в законе. Это в свою очередь позволяет убрать путаницу, так как для одного человека близким родственником может быть двоюродный брат, а для другого такого родственника он мог даже никогда не видеть.

Еще один важный момент – если родственники находятся на одном уровне, то наследуемое имущество разделяется с учетом положений закона.

Все очереди наследников по закону

Гражданское законодательство предусматривает восемь очередей наследования:

  • Первая очередь – родители, дети, супруг наследодателя, в том числе усыновленные дети и усыновившие родители
  • Вторая очередь – полнородные и неполнородные (сводные) братья/сестры, дедушки/бабушки наследодателя
  • Третья очередь – тети/дяди наследодателя
  • Четвертая очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя
  • Пятая очередь – двоюродные внуки/внучки (дети племянников) и двоюродные бабушки/дедушки наследодателя
  • Шестая очередь – двоюродные правнуки/правнучки, двоюродные тети/дяди, двоюродные племянники/племянницы наследодателя
  • Седьмая очередь – пасынки/падчерицы, отчим/мачеха наследодателя
  • Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не состоящие с ним в родстве (наследуют самостоятельно в порядке восьмой очереди только при отсутствии наследников всех предыдущих очередей. Подробнее см.ниже)

Отмена и изменение завещания

Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).

Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.

Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.

Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.

Как и само завещание, отмена (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.

Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, — это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.

Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.

Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.

Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).

Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?

Читайте также:  В ФСС назвали максимальный размер выплат по больничному в 2023 году

Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.

Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.

Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе либо иными должностными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.

При получении заявления об отмене завещания либо получении нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, нотариус делает об этом отметку в реестре для регистрации нотариальных действий и на экземпляре завещания, находящегося в делах нотариуса, а также в алфавитной книге учета завещаний. Если завещатель представляет свой экземпляр завещания, то отметка об отмене завещания делается и на этом экземпляре, после чего он приобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариуса. При получении заявления об отмене завещания нотариус регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий и приобщает к завещанию, хранящемуся в делах.

Абсолютно новыми являются правила п.5 и 6 ст.1130 о том, что, во-первых, завещание в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено лишь таким же завещанием. Заявитель вправе также изменить (путем составления нового завещания в чрезвычайных обстоятельствах) текст ранее составленного завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако такое завещание не может изменять завещание, удостоверенное нотариусом и иными лицами, упомянутыми в ст.1125 ГК; совершенное как закрытое завещание; приравненное к нотариально удостоверенным в соответствии с правилами ст.1127 ГК РФ; совершенное в виде завещательного распоряжения правами на денежные средства на банковском счете.

Во-вторых, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках можно отменить или изменить новым завещательным распоряжением в том же банке. Но оно не может отменить или изменить завещание, удостоверенное в соответствии с правилами ст.1124-1127 ГК РФ и не может отменить завещательное распоряжение, составленное в другом банке. Нужно учесть, что правила п.6 ст.1130 ГК РФ распространяются и на случаи совершения завещательного распоряжения в других кредитных организациях (т.е. не являющихся коммерческими банками).

Отмена завещания предполагает последующее наследование по закону, если совершено путем заявления об отмене; последствием изменения завещания может быть наследование как по завещанию, так и по закону.

Наследование по закону. Наследование по праву представления. Наследники первой очереди

При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в зависимости от степени родства и других обстоятельств. Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит .

Наследники первой очереди

В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Исключениями из этого общего правила являются два случая.

Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении них имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое имущество именуется выморочным. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Также имущество поступает в собственность Российской Федерации, когда, во-первых, наследники не имеют права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания, что отказываются в пользу другого наследника.

Сгласно п.2 ст. 1151 ГК Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

1) принцип универсального наследственного правопреемства;

2) принцип свободы завещания;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5) принцип свободы выбора наследников;

6) принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

Правоотношения, возникающие в сфере наследственного права, носят длящийся характер и возникали как при старом законодательстве о наследственном праве, так и после принятия ГК РФ. Изменения при принятии нового ГК РФ были внесены во многие положения наследования: размер обязательной наследственной доли, круг наследников по завещанию, увеличение очередей при наследовании по закону, сроки требований кредиторами в отношении наследуемого имущества и многое другое.

При смене законодательства всегда возникает вопрос о применении того или иного нормативного акта для разрешения наследственных и иных правоотношений. Положения о действии вновь принятого закона или нормативного акта устанавливаются вводным федеральным законом, где подробно расписаны все ситуации, которые могут возникнуть при смене одного законодательства на другое. Так, в Федеральном законе от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что ч. 3 ГК РФ вступает в действие с 1 марта 2002 г., а по всем гражданским правоотношениям, возникшим до введения ч. 3 ГК РФ, раздел «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в действие. Например, к завещаниям, совершенным до введения в действие ч. 3 ГК РФ, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.

Законом о введении ГК РФ предусмотрена обратная сила закона и «переживание» закона. Обратная сила закона может быть выражена в следующих положениях: законом было определено меньшее количество наследственных очередей, новым законом данное количество существенно расширилось. Возникает вопрос, какой закон должен применяться. Ответ таков: если срок принятия наследства не истек на день введения ГК РФ, а если и истек, то на этот день никто из наследников наследство не принял, свидетельство о праве на наследование не было выдано, имущество не приобрело статус выморочного имущества, то очередь наследников определяется согласно новому законодательству.

«Переживание» прослеживается в нормах наследования имущества по завещанию. Законом установлено, если завещание было составлено до введения ГК РФ, т. е. до 1 марта 2002 г., а открыто в соответствии с нормами нового законодательства, то все равно обязательная наследственная доля определяется по нормам того законодательства, в период действия которого оно было составлено.

Наследственное право имеет свое действие на всей территории РФ, в том числе в судах, принадлежащих РФ. Однако если в состав наследства входит иностранный элемент, то наследование данного имущества происходит в соответствии с нормами того государства, где расположено данное имущество. Иностранные граждане и лица без гражданства в рамках нашего государства наделены гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *